Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Наследство - Субъекты наследственных правоотношений кратко

Субъекты наследственных правоотношений кратко

Наследники как субъекты наследственного права

В число структуры субъектов наследственных правоотношений. в первую очередь, необходимо включить наследников. Наследники представляют собой лиц, к которым переходит имущество умершего человека. Этот процесс осуществляется в порядке универсального правопреемства, то есть человек может быть призван к наследованию по причине смерти наследодателя.

ГК РФ включает полный список лиц, которые могут быть приглашены к наследованию. они включают:

  1. РФ, ее субъекты, включая города федерального значения (Москву и Санкт-Петербург), муниципальные образования (наследство по закону выморочного имущества по ст. 1151 ГК РФ.
  2. Российскую Федерацию, включая ее субъекты и муниципалитеты; зарубежные страны, и мировые организации (наследство по завещанию);
  3. детей, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождаются живыми после выявления наследства;
  4. живых лиц на момент выявления наследства;
  5. организации, работающие на момент выявления наследства;

Граждане или физические лица могут признаваться наследниками законодательно или по завещанию в случае, если живы на момент смерти наследодателя.

Если происходит открытие наследства после лица, которое в судебном порядке объявлено умершим, то в число его наследников могут быть включены только лица, которые находились в живых на момент его предполагаемой гибели (указан в решении суда) или на момент вступления судебного решения в законную силу. Право наследования представляет собой важнейший элемент гражданской правоспособности лица. С рождения и до смерти любой человек может использовать свое право быть наследником.

Это право не может зависеть от гражданства, возраста, пола, национальности наследника.

Наследниками даже могут быть признаны лица, лишенные дееспособности, то есть признанные в судебном порядке недееспособными по причине слабоумия или душевной болезни. Зарубежные граждане, как и лица, не обладающие гражданством, обладают правом на наследование имущества.

Это обусловлено тем, что они используют свою гражданскую правоспособность в нашей стране наравне с ее гражданами. Сегодня законодатель значительно расширил круг наследников по закону, если сравнивать ГК РФ с ранее действовавшим ГК РСФСР 1964 года. В современных условиях к наследованию могут быть призваны наследники первой, второй, третьей, четвертой и последующих очередей, вплоть до седьмой.

Наследник каждой следующей очереди получает наследство в случае отсутствия наследников предыдущей очереди.

Наследниками могут являться и довольно далекие родственники, что характеризуется правом представления. ГК РФ заложил в основу очереди наследства родство лиц. Оно может быть определено с помощью числа рождений, отделяющих родных друг от друга.

Вся совокупность наследников, обладающая одинаковой мерой родственных связей, получает наследство в одинаковых пропорциях. Гражданское законодательство в число кровных родных (родственников в соответствии с происхождением) включает с одной стороны усыновленных детей и потомство, с другой стороны усыновителей и их родственников.

Любое юридическое лицо может по завещанию являться наследником, при этом наследодатель с помощью составления завещания может завещать предприятию часть или все имущество. Юридические лица, как и граждане, обладают правом отказаться от наследства. Юридическое лицо наследует в случае его существования на момент открытия наследства (момент смерти наследодателя).

Если предприятие, которому наследодатель завещает имущество, подлежало ликвидации, то нотариус не принимает во внимание завещание, при этом наследование имущества происходит в соответствии с законом.

Призвать к наследованию необходимо организации, которые имеют коммерческую и некоммерческую форму, любые организационно-правовые формы. Они могут быть основаны на разных формах собственности, и др. Наше государство, его субъекты и муниципальные образования, зарубежные страны, мировые компании в форме публичных образований, наследуют в случае, когда назначены наследниками по завещанию.

Наше государство, его субъекты и муниципальные образования, зарубежные страны, мировые компании в форме публичных образований, наследуют в случае, когда назначены наследниками по завещанию. при этом не должно быть оснований для признания завещания недействительным в какой-то его части или полностью. В соответствии с мнением исследователей, наследником является также юридическое лицо, которое не является собственником закрепленного за ним имущества.

Они включают государственные и муниципальные унитарные организации, финансирование которых происходит собственниками учреждения. Это юридическое лицо не может стать собственником завещанного ему имущества, которое в соответствии с 299 статьей ГК РФ поступает в хозяйственное ведение или оперативное управление учреждения (предприятия). В этом случае собственником становится учредитель этого юридического лица.

Нормы гражданского законодательства содержат институт выморочного имущества. Имущество умерших граждан можно считать выморочным в случае, когда не найдены наследники по завещанию и закону.

Также это бывает в случаях, когда никто из них не вправе принимать наследство или все отстраняются от него. Возможны ситуации, когда никто не может принять наследство, все отказываются от него, при этом никто не указывает, что отказался в пользу других людей или организаций.

Если обратиться к порядку наследования, то выморочное имущество также может перейти в собственность государства или его элементов. Закон предусматривает порядок наследства и учета такого имущества, включая порядок передачи его в собственность.

Субъекты наследственных правоотношений

УДК 347.6 Ермолаева Екатерина Львовна1, Гордеев Кирилл Сергеевич1, Жидков Алексей Андреевич1, Илюшина Елена Сергеевна1, Федосеева Любовь Алексеевна11ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет), студентАннотацияДанная статья посвящена изучению субъектов правоотношений, возникающих по поводу наследования.

Рассматриваются три группы субъектов, а также приводится характеристика и особенности каждой из них.Ключевые слова: , , , , , , , Рубрика: Библиографическая ссылка на статью: Ермолаева Е.Л., Гордеев К.С., Жидков А.А., Илюшина Е.С., Федосеева Л.А.

// Современные научные исследования и инновации. 2020. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2019/11/90945 (дата обращения: 02.02.2020).

Каждый человек может стать субъектом наследственных правоотношений независимо от своей воли. Субъекты – это участники правоотношений, они являются их важным элементом. Их можно разделить на три группы: 1) наследодатели; 2) наследники; 3) должностные лица, содействующие наследованию.

Наследодатели В связи с тем, что наследство может быть передано как по распоряжению наследодателя, так и без него, можно выделить две категории наследодателей — по закону и по завещанию. Их различие состоит в том, что для наследодателя по закону не имеет значение, дееспособен он или нет, поскольку наследство передается в соответствии с очередями, установленными ГК РФ. Что же касается завещателя, то он должен обладать и правоспособностью, и дееспособностью, так как распределение наследственной массы осуществляется на основании его воли.

Так, несовершеннолетний гражданин, если он не эмансипирован, составить завещание не может. Наследодатель должен самостоятельно подписать завещание, исключение составляют лишь прямо указанные в ст.

1125 ГК РФ случаи – когда он в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не способен этого сделать, тогда эта обязанность ложится на выбранное им лицо. К душеприказчику так же существует ряд требований [1, 2]. Наследодатель – это лицо, смерть которого влечет за собой переход наследства другим лицам.

Не имеет значения, гражданин РФ это, иностранный гражданин или лицо без гражданства. При этом пока наследодатель жив, никто не имеет прав на его имущество, даже будучи наследником по закону или завещанию.

Юридические лица не могут выступать в роли наследодателя, так как при реорганизации имущество переходит в установленном законом порядке (ст.

58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч.

1 ст. 61 ГК РФ). Вопрос о причислении наследодателя к субъектам наследственных правоотношений является дискуссионным, существует множество мнений по этому поводу.

С одной стороны, без его участия, никакого наследования не могло бы и быть. С другой – при смерти наследодателя его правоспособность прекращается, а потому он перестает быть субъектом права, следовательно, как и субъектом каких-либо правоотношений в целом.

К тому же, указание на то, что он оставляет завещание несколько безосновательно, потому что сам факт составления завещания не порождает правоотношения в отличие от момента открытия наследства. Наследники Наследник – лицо, выступающее в качестве преемника наследодателя в соответствии с завещанием или законом. При этом для приобретения данного статуса необходимо совершение ряда юридических фактов: открытие наследства; лицо должно быть указано в завещании в качестве наследника; совершение определенных действий этим лицом, поскольку бездействие не может породить наследственных правоотношений.

Любой субъект гражданского права может быть наследником. При этом в России, в отличие от некоторых других стран (США, Великобритания), наследниками не могут быть животные, закрепление воли наследодателя в отношении них возможно посредством завещательного возложения [1, 3]. Группа наследников представлена: 1) физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства); 2) юридическими лицами; 3) Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными государствами и международными организациями.

Среди них и по закону, и по завещанию могут призываться к наследованию только физические лица и РФ. Остальные – только на основании завещательного акта.

Полный перечень наследников представлен в статье 1116 ГК РФ и включает в себя 10 окончательных позиций. Наследники — физические лица.

Хоть право наследования и возникает с рождения, закон предусматривает, что насцитурусы (дети, которые были зачаты при жизни наследодателя, но родились живыми уже после его смерти, независимо от того, кем они ему приходятся) тоже имеют такое право. Для наследника не важны объем дееспособности, физические, демографические и иные характеристики.

Для наследника не важны объем дееспособности, физические, демографические и иные характеристики. То есть лица, отбывающие лишение свободы, несовершеннолетние, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия так же имеют право наследования. ГК РФ устанавливает, что за лиц, которые не могут в силу каких-либо определенных обстоятельств самостоятельно принять наследство, все соответствующие действия осуществляются их законными представителями, опекунами, попечителями.

Следует отметить, что существует категория недостойных наследников, которые права на наследство не имеют. Это те лица, которые своими противоправными действиями (например, создание угрозы жизни наследодателя или его обман, подделка завещания и прочее) способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию или увеличению наследственной доли каких-либо. Среди других недостойных наследников можно отметить родителей, лишенных родительских прав, и граждан, которые злостно уклоняются от выполнения предусмотренных законом обязанностей по содержанию наследодателя.

При этом если наследодатель несмотря ни на что внес такое лицо в круг наследников, оно остается наследником.

Естественно, что эти противоправные действия должны быть совершены умышлено, поэтому лица, которые совершили преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости сохраняют свое право на наследство. Наследники — юридические лица.

Для них нет ограничений в их организационно-правовой форме, главное – они должны существовать в момент открытия наследства.

Если же это условие не выполняется, наследство передается по закону. И юридическое, и физическое лицо может отказаться от наследства. Наследники — публичные образования.

Ст. 1151 ГК РФ устанавливает, что только РФ наследует выморочное имущество.

Согласно этой статье имущество признается выморочным в том случае, когда нет абсолютно никаких других наследников; наследники есть, но они не имеют права наследовать либо отстранены от этого; никто из наследников не принял наследства или все отказались, не передав свою долю другому. Особенностью Российской Федерации, как наследника, является то, что от нее не требуется совершения действий по принятию наследства.

После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство. К этой группе наследников так же относятся международные организации – межправительственные и неправительственные.

В основном, это некоммерческие организации, например Гринпис, которым физические лица часто оставляют свои средства [2, 3].

Примечательно, что наследодатель имеет право назначить так называемых запасных наследников, которые примут наследство, если основной наследник не может или не хочет сделать этого (например, умрет до открытия наследства). Должностные лица, содействующие наследованию В основном, это нотариусы, к обязанностям которого относятся удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство. Другими субъектами рассматриваемой группы являются те лица, которые уполномочены удостоверять завещания при невозможности исполнения этой обязанности нотариусом.

Это главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Отрицательным моментом возможности удостоверения завещания указанными лицами является то, что лица, заменяющие нотариуса, не обладают достаточными знаниями и не являются профессионалами.

Они не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к нотариусам, а именно в плане образования, квалификации стажа работы, возраста. Кроме того при подписании завещания в определенных случаях необходимо присутствие свидетелей, то их тоже можно отнести к субъектам наследственных правоотношений. Ст. 1124 ГК РФ устанавливает, что ими не могут быть: 1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 2) лицо, каким-либо способом наследующее имущество, либо близкий родственник такого лица; 3) полностью или ограниченно недееспособные; 4) лица, являющиеся неграмотными; 5) граждане, которые по причине физических недостатков не способны отдавать отчет в происходящем; 6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание (исключение – закрытое завещание).

Среди лиц, содействующих наследованию, отмечают исполнителей завещания. Исполнитель обеспечивает переход к наследникам их доли, охрану наследства и управление им в интересах наследников, получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам.

Представляется логичным, что в законодательстве должны быть произведены некоторые изменения относительно обучения уполномоченных удостоверять завещания лиц нотариальным действиям в целях повышения уровня их грамотности в данной сфере и уменьшения количества завещаний, оспариваемых по такому поводу [1, 2].

Библиографический список

  • Наследственное право : учебное пособие / О. П. Попова.– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 85с.
  • Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр. — Казань: Юниверсум, 2014. — 148 с.
  • Стоногина Дарья Сергеевна при наследовании по завещанию // Наука и образование сегодня. 2017. №11 (22). URL: (дата обращения: 24.12.2019).

Количество просмотров публикации: Please wait

СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 347.651 Я.

А. Орлова СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Аннотация. Рассматривается правовая природа субъектов наследственных правоотношений.

Определяется специфика субъектного состава в наследственных правоотношениях и решаются спорные вопросы, возникающие при определении правовой природы субъектов наследования. Проанализированы российское законодательство, научные исследования, сделаны выводы, которые имеют как теоретическое, так и практическое значение для очерченного вопроса. Ключевые слова: наследование, субъект, субъект наследования, правовая природа субъекта наследования, наследственное правоотношение.

Каждый человек в этом мире рождается, живет и умирает. После его смерти все принадлежащие ему на момент смерти права и обязанности, если иное не предусмотрено, например, законом или завещанием, переходят к наследникам.

Наследственные отношения регулируются в России отечественными нормативно-правовыми актами.

Однако законодательство в сфере наследования имеет пробелы.

В частности, оно не устанавливает четкого порядка применения нотариусами норм иностранного законодательства, если завещателем (наследодателем) в завещании было избрано право государства, гражданином которого он был; слабо регулирует отношения, возникающие после смерти наследодателя по приобретению права на наследство ребенком, который был зачат после смерти отца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родился живым, и т.п. Вместе с тем законодательство РФ в сфере наследования не является «каменным», поскольку новые общественные явления и процессы побуждают ученых к их исследованию, а субъектов законодательной инициативы — к внесению изменений в законодательство с целью его совершенствования. Таким образом, сегодня перед учеными, субъектами законодательной инициативы, а также заинтересованными лицами стоит задача по совершенствованию норм законодательства в сфере наследования, переориентации научных исследований на новые подходы к решению актуальных проблем в сфере обеспечения эффективных механизмов охраны и защиты наследственных отношений в нотариальном процессе, гражданском процессе и исполнительном процессе и т.п.

Актуальность темы статьи также подтверждается увеличением ежегодно в РФ гражданских дел по вопросам наследования и различным применением судами норм законодательства для урегулирования спора относительно однотипных наследственных отношений.

Наследственные отношения требуют высокого уровня защиты, поскольку касаются имущественных и неимущественных прав, переходят к наследникам, а также в силу выполнения ими юридической обязанности в пределах, определенных законом и (или) завещанием. В связи с этим существует потребность в научно-практическом анализе наследственных правоотношений и разработке совершенных механизмов реализации этих отношений на практике.

Значимость регулирования наследственных отношений с развитием рыночных принципов и моделей (т.е.

со значительным увеличением доли личного имущества по сравнению с имуществом государственным — процессами приватизации и т.д.) серьезно повышается. Необходима разработка новых моделей и подходов к регулированию наследственных прав, учет новых особенностей и обстоятельств. И наследственное право как подотрасль права гражданского, становится одним из уникальных его компонентов.

Взаимосвязь поколений, передача ценностей (причем не только материальных) от поколения к поколению — это одна из важных социальных функций наследственного права. С одной стороны, данная отрасль напрямую связана с такими явлениями, как традиции, обычаи, человеческие чувства, психология, с другой -требует четкого формального регулирования наследственных процессов.

Необходимо отметить, что ст. 35 Конституции РФ гарантирует защиту наследственных прав со стороны государства. Данное положение Конституции предполагает равенство в праве реализовывать свое наследственное право (оставлять наследство, вступать в права наследования, отказываться от него и т.д.) всем субъектам данных правоотношений, независимо от экономического, социального, этнического статуса, религиозной принадлежности и т.д. Понятие «наследственные правоотношения» в Гражданском кодексе РФ не сформулировано, однако существование определенных прав и обязанностей, обусловленных законодательством, требует комплексного анализа их соотношения и взаимодействия.

Поэтому для раскрытия этого понятия необходимо выяснить его элементный состав, а именно субъект, объект и содержание этих правоотношений. Особого внимания заслуживает такой обязательный элемент любых правоотношений, как субъект (субъективный состав).

Субъективный состав отражает правовой статус всех участников правоотношения, поэтому без его раскрытия невозможно должным образом охарактеризовать наследственные правоотношения. Раскрытие субъектного состава наследственного правоотношения позволит осуществить правовое толкование основного понятия «наследственные правоотношения» для дальнейшего исследования в области наследственного права.

Раскрытие субъектного состава наследственного правоотношения позволит осуществить правовое толкование основного понятия «наследственные правоотношения» для дальнейшего исследования в области наследственного права.

Кроме того, определение правового статуса субъектов наследования и круга лиц, к нему относящихся, остается достаточно дискуссионным и проблемным вопросом. При определении правового статуса субъектов наследования прежде всего необходимо дефинировать понятие «субъекты правоотношений» в общем понимании. По мнению Ю. Н. Власова, субъектами правоотношений являются участники (стороны) правовых отношений, имеющих взаимные субъективные права и юридические обязанности.

Учитывая эту трактовку, субъекты правоотношений (и наследник, и наследодатель), обладая определенной совокупностью таких прав и обязанностей, являются безусловными субъектами наследственных правоотношений [1, с.

18]. Подтверждая данное мнение, можно определить субъекта правоотношений как такого субъекта общественной жизни, который способен выступать участником правоотношений, носителем юридических прав и обязанностей. Следует также выделять понятие «субъект права», которое является более обобщающим понятием и охватывает своим содержанием участников всех видов отношений, которые включены в предмет правового воздействия в целом, а также в предмет конкретной отрасли права. Основываясь на изложенной позиции, необходимо раскрыть вопросы относительно круга лиц, которых можно отнести к субъектам наследования.

Поскольку наследование по своей правовой природе является правоотношением, в котором участвуют два субъекта — праводатель и правопреемник, то при отсутствии праводательства не может быть и правопреемства, а соответственно, и наследственных правоотношений. Кроме того, даже после физической смерти лица у него сохраняются отдельные права, например, право признания своего авторства, уважения к своей личности и т.п. Поэтому фактически определенные остатки правоспособности такого лица продолжают действовать.

В случае нарушения этого права праводателя уже его правопреемники (наследники) могут обратиться в соответствующие органы за защитой.

Учитывая этот анализ можно представить классификацию субъектов наследственного правоотношения. По нашему мнению, субъектов наследования можно классифицировать на таких, как: 1) наследодатель; 2) наследник; 3) другие вспомогательные субъекты, которых, в свою очередь, можно разделить на: — тех, которые по закону или по распоряжению наследодателя содействуют в получении и сохранении наследственного права (нотариус, исполнитель завещания, другие органы власти или органы местного самоуправления и т.п.); — тех, которые имеют имущественный интерес или получают общие имущественные права при наследовании наследниками имущества (кредиторы, должники наследодателя, отказополучатель и т.д.).

Правовой статус таких вспомогательных субъектов и степень их участия в наследственных правоотношениях четко определяются законодательством, поэтому почти не вызывают дискуссий.

Зато правовой статус таких субъектов, как наследодатель и наследник, подлежит более детальному изучению и раскрытию.

Одним из важнейших институтов гражданского права является институт наследственного права, который сосредотачивает в себе совокупность норм, призванных юридически обеспечивать преемственность в правах и обязанностях физического лица -наследодателя.

В последние годы значение наследственного права как регулятора механизма правопреемства вызвано прежде всего увеличением количества объектов, которые могут находиться в собственности физического лица, а затем переходить по наследству в случае наступления юридического факта — смерти физического лица. Все вышеизложенное свидетельствует о растущем интересе к правовому регулированию наследственных отношений. Гражданский кодекс РФ изменил подход к волеизъявлению завещателя и по-другому очертил его место в наследственных отношениях, а также закрепил легальное определение завещания.

В соответствии со ст. 1118 ГК РФ завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти [1].

Эту юридическую категорию необходимо рассматривать в двух аспектах: 1) объективном — это совокупность юридических норм, которые предоставляют определенному лицу возможность распорядиться своим имуществом на случай своей смерти; 2) субъективном — это установленная законом возможность определенного лица составлять завещание.

Эту юридическую категорию необходимо рассматривать в двух аспектах: 1) объективном — это совокупность юридических норм, которые предоставляют определенному лицу возможность распорядиться своим имуществом на случай своей смерти; 2) субъективном — это установленная законом возможность определенного лица составлять завещание.

Итак, составление завещания — это не обязанность вышеназванного лица, а его право [2, с. 77]. В юридической науке лицо, имеющее право на завещание, принято называть завещателем.

По ГК РФ право на завещание имеет физическое лицо с наследственной гражданской дееспособностью на момент составления завещания, а не до или после совершения этого деяния. Как известно, полную гражданскую дееспособность приобретает физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия).

Однако существуют определенные исключения из этого правила. В частности, носителями полной гражданской дееспособности, кроме совершеннолетнего физического лица, могут стать: — несовершеннолетнее физическое лицо, зарегистрировавшее брак (ст. 21 ГК РФ); iНе можете найти то, что вам нужно?

Попробуйте сервис . — физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и работающее по трудовому договору, т.е. эмансипированное лицо (ст. 27 ГК РФ); — физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и занимающееся предпринимательской деятельностью (ст.

27 ГК РФ). Мнение о том, что право на завещание имеет несовершеннолетнее лицо, которое в установленном порядке получило полную гражданскую дееспособность, достаточно четко выражено в Гражданском кодексе РФ и определениях Верховного суда. Достаточно дискуссионным остается вопрос определения правового статуса как наследника нерожденного ребенка, зачатого при жизни наследодателя.

В соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (ст. 530), в число наследников по закону включались дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

Однако возможность составлять завещание на такого ребенка отсутствовала.

Сегодня эта проблема решается принципиально иначе: наследниками по завещанию и закону могут быть лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти.

Семейный кодекс РФ предусматривает, что, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.

Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке.

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Итак, эта норма распространяет свое действие не только на детей наследодателя, которые прямо происходят от него, но и на любых других родственников или других лиц, в пользу которых наследодатель как завещатель может составить завещание. На сегодня при наследовании по закону зачатый, однако еще не родившийся ребенок, происходящий от наследодателя, признается наследником первой очереди. Кроме того, если завещание составлено в пользу такого ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками возможно только после рождения этого ребенка.

Основное условие о призвании к наследованию при этом — рождение ребенка живым. Возникает вопрос об установлении правового статуса такого субъекта наследования. Обычно правоспособность наступает только с момента рождения, однако при этом законодателем признано право лица, которое еще не существует.

По нашему мнению, для определения правового статуса такого наследопринимателя стоит исходить опять-таки из особенностей наследственных правоотношений. Как и личность наследодателя, еще не родившийся ребенок не существует в физическом плане, однако юридически уже имеет «потенциальную правоспособность» на случай рождения его живым. Вновь подтверждается тезис о том, что физическое существование лица не является обязательным фактором для возникновения или продолжения существования у него определенных прав.

Так, существование правоспособности не следует смешивать с защитой законом прав и интересов лица. Такая защита может быть предоставлена и тогда, когда лицо фактически еще/уже физически не существует, однако защита их интересов и прав будет осуществляться. Аналогичные нормы присутствуют в ряде законодательств зарубежных стран, таких как Швеция, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и др.
Аналогичные нормы присутствуют в ряде законодательств зарубежных стран, таких как Швеция, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и др. А по законодательству Германии лицо, которое еще не родилось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается родившимся до открытия наследства (ст.

1923 Немецкого Гражданского Уложения). Итак, эта норма приравнивает такого ребенка к лицам, которые уже родились и имеют гражданскую правоспособность. По-разному в гражданско-правовой литературе освещается также вопрос о возможности составления завещания частично дееспособным лицом и лицом, которое по решению суда ограничено в дееспособности.

Одни ученые вообще исключают возможность составления завещания такими лицами, другие же допускают. Так, В. Ю. Чуйкова считает, что поскольку «право завещать» является составляющей понятия «распоряжение», то несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют завещательную дееспособность относительно конкретно определенного имущества, а именно: денег, источником которых является их личный заработок или стипендия, а также гонорары автора объектов интеллектуальной собственности [3, с. 10]. Ю. А. Заика отмечает, что нельзя считать оправданным лишение права на составление завещания лиц, ограниченных в дееспособности по решению суда, поскольку составлением завещания ограниченно дееспособный не ухудшает имущественное положение своих близких [4, с.

85]. Отечественное законодательство регламентирует, что завещатель должен быть дееспособным на момент составления завещания. Потеря дееспособности завещателем после составления завещания не влияет на действительность завещания. Право на завещание осуществляется завещателем лично.

Однако ГК РФ не запрещает составление так называемого общего завещания. Так, в соответствие с изменениями в ГК РФ, действующими с июня 2020 г., супруги вправе составить общее завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности (п.

4 ст. 118 ГК РФ). Следует согласиться, что здесь имеет место согласование свободы, т.е. личное волеизъявление каждого из супругов «сливается» в одно волеизъявление.

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что наследодателями могут быть не все участники гражданско-правовых отношений, а только те из них, которые относятся к физическим лицам и имеют полную гражданскую дееспособность в момент составления завещания. На законодательном уровне прямо предусмотрено, что завещание -это устное распоряжение физического лица на случай его смерти.

Итак, наследодателями не могут быть государство, юридические лица, муниципальные образования, иностранные государства, другие субъекты публичного права.

Также несколько физических лиц, кроме супругов, не имеют права совместно сделать завещание.

Библиографический список 1. Блинков, О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону / О. Е. Блинков // Наследственное право.

— 2014. — № 4. — С. 6. 2. Васильченко, В. Разработка теории наследственного договора на современном этапе / В.

Васильченко // Вестник прокуратуры. — 2013. — № 11. — С. 68-73. 3. Ильина, О. В. Социально-правовые аспекты проявления коррупции в условиях российской действительности / О.

В. Ильина // Российская юстиция. — 2018. — № 9. — С. 42-44. 4.

Кухарев, O. Е. Наследственное право : учеб. пособие / O. Е. Кухарев. — Москва : Правовое единство, 2018.

— 327 с. Орлова Яна Артуровна, магистр, кафедра частного и публичного права, Пензенский государственный университет.

E-mail: Образец цитирования: Орлова, Я.

А. Субъекты наследственных правоотношений / Я. А. Орлова // Вестник Пензенского государственного университета.

— 2020. — № 3 (27). — С. 44-48.

1.4. Субъекты наследования

Круг лиц, которые могут призываться к наследованию, установлен в ст.

1116 ГК РФ.Во-первых, по закону или по завещанию к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в , а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В данном случае понятием «граждане» охватываются не только граждане Российской Федерации, но также иностранные граждане и лица без гражданства.Во-вторых, к наследованию по закону или по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК РФ переход наследственного имущества в государственную или муниципальную собственность по закону допускается в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. При таких обстоятельствах имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.В-третьих, к наследованию исключительно по завещанию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, , учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также иностранные государства и международные организации.Статья 1117 ГК РФ содержит понятие недостойных наследников — граждан, которые не имеют права на получение наследства.В качестве условий признания наследника недостойным закон называет, во-первых, способствование или попытку способствования гражданина своими умышленными противоправными , направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, призванию его самого или других лиц к наследованию. Во-вторых, способствование или попытку способствования аналогичными умышленными противоправными действиями увеличению доли наследства, причитающейся такому гражданину или другим лицам.

Указанные обстоятельства, позволяющие признать гражданина недостойным наследником, должны быть подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).

Вместе с тем следует иметь в виду, что граждане, которым после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что для отстранения гражданина от наследования противоправные действия должны носить умышленный характер. При этом мотивы и цели совершения таких действий (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), равно как и наступление или ненаступление соответствующих последствий не имеют значения.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.Кроме перечисленных случаев, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.Помимо этого, согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу обязанностей по содержанию наследодателя.Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученноеим из состава наследства.Указанные правила действуют также в отношении наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования.время смерти гражданина.

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Наследственная масса: что это такое

Объектом правоотношений выступает единичная, переходящая по наследству позиция имущественного или денежного характера либо целая наследственная масса, подразумевающая перечень таковых позиций. Иногда содержание наследства выявить очень сложно (особенно без завещания).

В этом случае приходится устанавливать наличие и местонахождение объектов правоотношений. Выявление активов и имущества можно осуществить самостоятельно при обращении в регистрационные органы учета (например, в Росреестр при выявлении недвижимых объектов или в ГИБДД для поиска информации о наличии автомобиля и т.д.).

Кроме того, клиенты могут обращаться к нотариусу для организации его профессионального запроса к госструктуры или, к примеру, в банковские учреждения.

Порядок исключения недостойных наследников из списка

Пленум Верховного Суда СССР в подпункте «а» с.10 Постановления № 6 от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о правопреемстве» прояснил вопрос об исключении из наследства недостойных наследников первой группы, но только в отношении тех «незаконных действий!, преступная деятельность которых была инициирована, а чье подтверждение было уточнено только решением суда. Незаконные действия, помимо уголовных преступлений, включают в себя препятствие завещанию, подделку или создание фиктивного завещания, сокрытие завещания, исполнение завещания или отказ от наследства одним из наследников.

Оставшийся без ответа вопрос о том, как комиссия наследников наследодателя или одного из его наследников может быть подтверждена другими «незаконными» действиями, не подпадающими под действие уголовного закона, не была достаточно ясной в доктрине. Еще один порядок исключения из наследства – для третьей группы недостойных наследников – «злобных извращенцев». Для признания их недостойными наследниками согласно п.

2 ст. 1117 ГК РФ требуется судебное решение, которое выдается по требованию заинтересованных лиц. По словам О. Шилохвоста, такая практика не только и не столько связана с отсутствием уголовной ответственности за злоумышленников, уклоняющихся от выплаты алиментов, но и с невозможностью полагаться на карательные решения суда родственников родственников из этой группы с завещателем.

Дальние родственники и отсутствие родства являются основанием для признания нарушения семейных обязанностей в результате таких отношений менее серьезным вмешательством в защищенные интересы семьи. Закон рассматривает нарушения взаимных семейных обязанностей лиц с более отдаленными родственниками как менее серьезные нарушения и допускает исключение наследников из наследства, которые более склонны быть виновными в таких нарушениях, по крайней мере требуя тех, кто заинтересован в получении недостойных наследников, устранить. Для того, чтобы дисквалифицировать недостойных наследников, заинтересованные стороны должны одновременно прояснить свои интересы, подав соответствующие требования в суд.

Однако классификация этой категории взрослых детей, которые злонамеренно избегали ухода за своими родителями-инвалидами, регулируется статьей 3.

87 УК РФ, следует признать необоснованным, если существует уголовный суд с точки зрения их наказания по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, во-первых, при наличии судебного постановления, обход злонамеренного деяния не требует дополнительного судебного расследования и поэтому не должен рассматриваться в гражданском суде, а во-вторых, о нарушении семейных обязанностей близких родственников умершего (взрослых детей) из-за строгости охраняемых законом семейных интересов, что равносильно нарушению семейных прав родителей в отношении их детей, нарушение, которое закон делает неразборчивым в отношении наследования (1117 ст. ГК Российской Федерации). Аналогичным образом родители, которые злонамеренно избегали содержать своих детей, когда у них есть уголовный суд по ст.

Статья 157 Уголовного кодекса, должны рассматриваться лишенные родительских прав.

Таким образом, эти лица, несомненно, подлежат исключению из наследства только на основании решения уголовного суда и независимо от наличия или воли заинтересованных лиц, по просьбе которых гражданский суд должен исключить всех других лиц.

«Злые девианты». Однако закон справедливо разрешает наследование имущества не только по закону, но и по воле таких наследников, несмотря на их недостойное поведение по отношению к наследодателю в смысле основ верховенства права. Поэтому решение об отстранении гражданина от наследства может быть принято только судом общей юрисдикции в порядке особого производства по требованию заинтересованных лиц, которые являются не только другими наследниками, но и родственниками наследодателя.

К ним относятся, прежде всего, другие наследники, которые не хотят уменьшать свою долю путем призыва наследовать недостойного наследника.

Среди заинтересованных лиц есть и граждане, которые в суде защищают свои права. Это требует полного понимания интереса, который закон придает инициированию процедуры исключения из недостойного наследника.

Предполагается, что такая проверка была начата по просьбе еще более дальних родственников, чье правопреемство не зависит от удаления недостойного наследника. Следует отметить, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 года разделил наследников на настоящих и отсутствующих наследников.

Если наследник, присутствовавший на месте обнаружения наследства, не объявлял суду об отказе от наследства в течение трех месяцев после даты принятия мер, предполагалось, что он его принял (статья 429 ГК РСФСР, 1922 г.).

Отсутствующий наследник был признан им только в том случае, если в течение шести месяцев после принятия мер по охране наследия он сообщил Народному суду в месте, где он открыл наследство, о своем желании принять наследство.

Субъектный состав наследственных правоотношений

По вопросу определения лиц, которые могут стать субъектами наследственных правоотношений, в юридической литературе нет четких позиций. Одни юристы говорят, что субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и наследники.

Другие считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как покойники субъектами правоотношений быть не могут. Участников наследственных правоотношений условно (с учетом их отношения к наследственной массе) можно разделить на три группы: 1.

наследодатель; 2. нотариус, свидетели, душеприказчики, лица, удостоверяющие завещание вместо нотариуса, лица, подписывающие завещание вместо завещателя, и т.д.; 3. наследники, отказополучатели.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель – лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане.

Дееспособность наследодателя как необходимое условие для составления завещания указана в п.

2 ст. 1118 ГК РФ. Ранее действовавший ГК РСФСР 1964 г.

не предусматривал обязательным условием для совершения завещания дееспособность наследодателя. Совершающее завещание лицо должно соответствовать установленным в законе требованиям.

Во-первых, распорядиться на случай смерти своим имуществом может только физическое лицо, поскольку юридическое лицо умереть не может. Ведь только fictio legis, как прием юридической техники, породила юридическое лицо, которое по сути своей есть persona ficta vel mystica. Во-вторых, физическое лицо должно обладать активной завещательной правоспособностью tes-tamenti factio activa, т.е.

должно быть в состоянии распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Для этого требуется, чтобы лицо в момент совершения завещания обладало гражданской дееспособностью в полном объеме.

Следует подчеркнуть, что имеется в виду именно момент совершения данной сделки. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Если говорить о завещании как сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным.

Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (п.

2 ст. 21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ), становятся полностью дееспособными и на общих условиях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица частично дееспособные (ст.

ст. 26, 28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают, а завещание, составленное недееспособным лицом, не имеет юридической силы. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, составленного, когда наследодатель был дееспособным.

В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст.

177 ГК РФ. Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Такая сделка может быть признана судом недействительной по иску самого наследодателя, а также иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. В судебной практике очень часто встречаются случаи оспаривания родственниками завещаний, написанных людьми в преклонном возрасте. Мотивом такого оспаривания обычно выступают старческая доверчивость, внушаемость, различные возрастные психические отклонения.

Если несостоявшимся наследникам удается принести в суд медицинские справки и выписки из истории болезни о наличии у наследодателя в последние годы жизни различных тяжелых заболеваний, а также привести в суд нескольких соседей, которые расскажут, что последние годы наследодатель заговаривался, терялся в пространстве, боялся мышей, милиционеров, женщин в желтом, темноты, света, дождя и радио, то вероятность успешного оспаривания возрастает. Утрата дееспособности или ее ограничение после совершения завещания своим правовым последствием будет иметь только то, что гражданин лишается какой-либо последующей возможности повлиять на судьбу завещанного имущества. Положение может измениться только в том случае, если до смерти гражданина суд признает его полностью дееспособным.

Требование об обладании полной дееспособностью в момент совершения завещания имеет важное значение. Дело в том, что лишение либо ограничение дееспособности по решению суда не безвозвратно. При отпадении оснований, вследствие которых последовало лишение или ограничение дееспособности, дееспособность по решению суда может быть восстановлена.

Отсюда следует, что признание гражданина недееспособным или ограничение его в дееспособности после совершения завещания не должно влиять на юридическую силу (действительность) совершенного им завещания. Точно так же восстановление дееспособности не придает завещанию юридическую силу, если завещание было совершено в момент, когда гражданин не обладал дееспособностью в полном объеме: оно остается ничтожным.

Завещание носит сугубо личный характер.

Его совершение через представителей, даже прямо уполномоченных на это заинтересованным лицом, с помощью опекунов или попечителей законом запрещено (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Наследник или отказополучатель по общему правилу может быть как дееспособным, так и недееспособным и ограниченно дееспособным.

Круг наследников в ст. 1116 ГК РФ очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений (ст.

1 ГК РФ). К наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства (а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства). К наследованию по завещанию могут также призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Равенство субъектов гражданских правоотношений – это не имущественное равенство, но равенство их правоспособности, не

«уравниловка, а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме»

.

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких названных лиц. Он вправе также указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Закон не ограничивает количества подназначений, вследствие чего представляется, что завещатель вправе назначить наследника каждому последующему подназначенному наследнику.

В круг возможных наследников по закону и завещанию входят граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Необходимо учесть, что не родившийся ребенок не является субъектом права наследования. Закон охраняет долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего возможного субъекта.

Если ребенок родится живым, он становится наследником и притом с обратной силой ко времени открытия наследства; если же родится мертвым, то считается юридически не существовавшим.

Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут. К наследованию и по завещанию, и по закону могут призываться граждане, которые на момент смерти наследодателя были живы.

При этом за малолетних, а также несовершеннолетних от 14 до 18 лет, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследственного имущества, совершают их законные представители, опекуны и попечители. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст.

1117 ГК РФ). Лица, упомянутые в ч. 1 ст. 1117 ГК РФ, отстраняются от наследования, если обстоятельства, препятствующие призванию их к наследованию, подтверждены в судебном порядке.

Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими.

В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности. Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Сложнее обстоит дело, когда в завещании завещатель указывает лицо, которое должно определить порядок наследования имущества умершего.

Не всякое распоряжение такого рода следует безоговорочно признавать недействительным. Ведь в такой форме может быть назначен и душеприказчик. Наследодатель может назначить душеприказчика — исполнителя завещания (ст.

1134 ГК РФ). Душеприказчик — назначенное в завещании особое лицо, которому завещатель поручает исполнение его воли, выраженной в завещании.

В Кодексе нет ссылки на необходимость обладания душеприказчиком дееспособности, однако п.

2 ст. 1134 ГК РФ предусмотрено судебное освобождение исполнителя завещания от его обязанностей. Основанием судебного решения об освобождении от обязанностей исполнителя завещания может быть невозможность исполнения гражданином обязанностей душеприказчика, обусловленная обстоятельствами, препятствующими его деятельности.

К таким обстоятельствам следует отнести тяжелую болезнь исполнителя, признание исполнителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, отъезд на длительный срок. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной и наследуется по закону.

В завещании не обязательно перечислять конкретные виды имущества. Будет достаточно распоряжения типа:

«Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю»

.

Данные положения ГК РФ исходят из принципа свободы завещания и предусматривают право лица распорядиться на случай своей смерти любым имуществом. Юридические лица призываются к наследованию только при наличии двух условий: наследодатель оставил завещание на конкретное юридическое лицо; данное юридическое лицо существует на день открытия наследства, т.е. на день смерти наследодателя.

Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.

«Существующим» юридическим лицом должно считаться лицо, которое зарегистрировано на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством, и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке и на основании своего личного закона (если это иностранное юридическое лицо). Юридическому лицо может быть завещано все имущество, либо его часть. Юридическое лицо, как и гражданин вправе отказаться от наследства.

Наследование имущества публичными образованиями (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации) имеет место, когда имущество им завещано и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части.

В отношении наследования иностранными государствами и международными организациями представляется, что законодателем не сняты до конца все проблемы. В частности, могут ли быть наследниками иностранное государство или международная организация, если иностранное государство не признано мировым сообществом, или если договор о создании международной организации не ратифицирован в установленном порядке Российской Федерацией. В отдельном случае речь может идти о наследовании выморочного имущества (ст.

1151 ГК РФ). Имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ и муниципальных образований определяется законом.

Субъекты наследственных правоотношений.

Стр 1 из 3 Содержание Введение — 2 — Глава 1.

Общие положения о наследовании. — 4 — 1.1. Понятие наследования — 4 — 1.2.

— 5 — Глава 2. Наследование по завещанию — 10 — 2.1. Общие положения о наследовании по завещанию.

— 10 — 2.2. Форма и порядок совершения завещания. — 15 — 2.3. Завещательные распоряжения — 18 — 2.4.

Отмена, изменение, исполнение завещания. — 21 — Заключение — 24 — Библиографический список — 26 — Приложение 1……………………………………………………………. -28- Приложение 2 …………………………………………………………… -29- Приложение 3 ………………………………………………………….

-30- Введение. Рано или поздно перед каждым человеком появляется проблема, связанная с решением имущественного вопроса. Хотите Вы кому-нибудь оставить наследство, а может быть, кто-то завещает что-нибудь Вам.

Согласно ст.8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина. Сейчас эта тема актуальна как никогда.

В РФ у граждан появилась возможность получить в собственность довольно значительное имущество (хотя и не всегда законными путями) и стало важно сохранить это имущество и передать его наследникам.

А право наследования, прежде всего, означает гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Первая глава моей работы посвящена общим положениям о наследовании, где рассматриваются понятие наследования и субъекты наследственных правоотношений.

Во 2 главе данной работы наследовании по завещанию рассматривается более подробно: раскрываются общие положения о наследовании по завещанию, формы и порядок совершения завещанию, завещательные изменения и исполнения завещания. При подготовке данной работы я использовал статьи из периодических изданий, нормативные материалы, учебные пособия, которые наиболее широко освещают характер выбранной мною темы. Цель работы: отразить и проанализировать существующие положения законодательства РФ о наследовании.

Задачи данной работы: — проанализировать законодательство РФ о наследовании по завещанию, выявив в нем по возможности пробелы и сильные стороны; — попытаться найти пути решения проблем в законодательстве РФ о наследовании по завещанию, в том числе используя опыт в этой области у зарубежных стран.

Глава 1. Общие положения о наследовании.

Понятие наследования. В ГК РФ дается легальное определение наследования.

Так, согласно ст.1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке Универсального правопреемства, т.е.

в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Тем самым, законодатель нормативно закрепляет теоретическое понятие наследования. Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к другим лицам, в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент[1]. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е.

наследство считается принадлежащим лицам, которые его приняли, уже с момента открытия наследства. Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства согласно части второй данной статьи: -права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; -права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами; -личные неимущественные права; -другие нематериальные блага.

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.д. Таким образом, наследование – способ универсального правоприемства, имеющий свой особый состав, в который, однако, не входят личные неимущественные права, а также права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель[2]. Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство.

Наследодателем могу быть любые граждане.

Если говорить о завещании как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным.

Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения 18-летнего возраста (п.2.

ст.21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст.27 ГК РФ) становятся полностью дееспособными и на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица, частично дееспособные (ст.26-28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст.30 ГК РФ), завещательной дееспособностью не обладают.

При этом, в ряде зарубежных стран допускается составление завещания несовершеннолетними и ограниченно дееспособными, например, в некоторых штатах США[3]. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. Если лицо, составившее завещание впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным.

В тоже время такое завещание может быть оспорено по определенным основаниям.

Признание лица, составившего завещание, недееспособным, впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостаточного наследника. Наследник – это лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Статья 1116 ГК РФ определяет лиц, которые могут призываться к наследованию К наследованию могут призываться: — граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; — юридические лица, существующие на день открытия наследства; — РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. 1-я категория наследников – это граждане, которые могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя.

Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда или на день вступления решения суда в законную силу. Право на наследство не зависит от гражданства наследника.

Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками[4].

Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п.

Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Часть 3 ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Теперь наследниками могут быть дяди, тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства, наследуют наследство в равных долях.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и пр.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти[5].

При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным. Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Так, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Их называют недостаточными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.д. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер[6].

Направленность умысла значения не имеет. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (ст. 1117 ГК РФ). В случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги (ч.

5 ст. 1117 ГК РФ). Вторая категория наследников – юридические лица, которые в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Третья категория наследников – публичные образования, т.е.

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано РФ, субъекту РФ и другим образованиям, и нет оснований для признания завещания недействительным. На основании вышеизложенного, становится ясен субъектный состав в положениях о наследовании.

ГК РФ четко регулирует данный вопрос, права наследодателя и наследополучателя, их круг другие вопросы.

Что же касается завещательной дееспособности несовершеннолетних лиц, предусмотренной в законодательных актах некоторых зарубежных стран, то в рамках российской действительности принятие положений, разрешающих распоряжение своим имуществом для несовершеннолетних и ограниченно дееспособных, невозможен, ввиду большого количества начавшихся бы в этом случае злоупотреблений со стороны так называемых «недостойных наследников» и криминальных структур с целью получения различного, прежде всего жилого имущества.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+